Доказательства права наследования по закону

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя.

Доказательства права наследования по закону

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда:

  • наследодатель не оставил завещания или его завещание признано недействительным.

  • завещание касается только части имущества либо завещание признано частично недействительным.

Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону;

если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства.

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон делит на восемь групп, на восемь очередей.
следники каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Так, например, если после смерти наследодателя останутся его жена и ребенок, то половина имущества достанется жене, а половина — ребенку.

1. К наследникам первой очереди относятся наиболее близкие родственники:

дети наследодателя: рожденные в зарегистрированном браке; рожденные вне брака при наследовании после матери; рожденные вне брака при наследовании после отца, если отцовство установлено в законном порядке; усыновленные дети. Наследниками первой очереди также являются дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Не обладают правом наследования родные дети, усыновленные другим лицом, кроме случаев, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства;

супруг наследодателя. Бывший супруг права на наследство не имеет;

родители умершего, из которых мать наследует всегда, а отец — если состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в законном порядке;


внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т.е. призываются к наследованию за своих родителей, которых ко времени открытия наследства нет в живых, и как бы представляют в наследственном правопреемстве.

В этом случае наследуется доля умершего родителя в том размере, в котором он получил бы ее, если бы был жив, и потом уже эта доля делится между наследниками по праву представления.

2. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Важно отметить, что братья и сестры должны иметь кровное родство, т.е. у них должен быть хотя бы один общий родитель. Поэтому не являются наследниками по закону сводные (не имеющие общих родителей) братья и сестры.

3. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Состав последующих трех очередей определяется степенью родства наследников с умершим.
к, в четвертую, пятую и шестую очередь входят, соответственно, родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, например, двоюродного внука от наследодателя отделяют рождение родителя, брата, племянника и самого двоюродного внука наследодателя.

Доказательства права наследования по закону

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя.

4. В качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

5. В качестве наследников шестой очереди призываются родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

6. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.


Наследование по праву представления

К числу наследников по закону относятся и наследники, призываемые к наследству по праву представления. Данную категорию следует отличать от наследственной трансмиссии и от признания к наследованию подназначенного наследника:

› при наследственной трансмиссии (переходе права на принятие наследства) наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять наследство, а при наследовании по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, т. е. до открытия наследства;

› подназначенный наследник назначается наследодателем на случай, если основной назначенный наследник умирает до открытия наследства или отказывается от наследства после его открытия, а право представления предполагает возможность занятия при наследовании места, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства.

Призвание к наследованию наследников по праву представления происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных условий и характеризуется определенным своеобразием. Так, при наследовании в порядке представления доля наследства, причитающаяся прямому наследнику, делится между наследниками по представлению поровну.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к соответствующим потомкам:


› наследникам второй очереди по праву представления наследуют племянники и племянницы наследодателя – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя;

› наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры – дети дядей и тетей наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, т. е. наследников восьмой очереди. Выделяют две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:

1) нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), и лица, находящиеся в отношениях свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах;

2) нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.


Для наследования нетрудоспособные иждивенцы первой группы должны представить доказательства, подтверждающие: а) их право наследования в одной из очередей; б) нахождение на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года); в) нетрудоспособность. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т. п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами.

Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени.

Нетрудоспособными являются:

1) лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть меньшим). Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, поскольку право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии;


2) инвалиды I, II, III группы, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды I и II группы считаются полностью нетрудоспособными. Инвалиды III группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц;

3) лица, не достигшие 16 лет, а также учащиеся в возрасте до 18 лет, студенты и аспиранты в возрасте до 23 лет.

Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами. В частности паспорт, свидетельство о рождении подтверждают нетрудоспособность гражданина по возрасту. Если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения. Для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной экспертизы.

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет: главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила.


Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года, или хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя.

Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой, независимо от того, являются ли они наследниками одной очереди либо разных.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют наравне с наследниками той очереди, к которой они относятся. Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследование должны доказать не только факт нетрудоспособности, но и факт нахождения на иждивении наследодателя не менее года и совместного проживания с наследодателем.

При отсутствии перечисленных в ГК наследников по закону иждивенцы второй группы приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди. Однако такие наследники могут быть субъектами наследственного права только в случае наследования по закону, поскольку при наследовании по завещанию эти лица могут быть исключены из числа наследников самим наследодателем.

Наследование пережившим супругом. Наследование в случае усыновления


Наследование пережившим супругом. В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. Таким образом, после смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включенотолько имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами ГК и СК.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов),относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Общим имуществом супругов считаются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (п. 2 ст. 34 СК).


Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества одного супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.).

В силу ст. 256 ГК, ст. 36 СК не является совместной собственностью супругов имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, или в порядке наследования, или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов). Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Супруги имеют равные права к общему имуществу независимо от способа участия в формировании совместной собственности. Имущество супругов существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из супругов подлежит разделу в равных долях, так как в этом случае существование совместной собственности прекращается.

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 39 СК).

Законодательство признает право супругов устанавливать по соглашению иной режим имущества, нажитого ими во время брака. Раздел общего имущества супругов может быть произведен в период брака по их соглашению либо по решению суда – на основании требования любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность (ст. 38 СК). Раздел общего имущества между супругами может быть осуществлен после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК).

По общему правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое конкретно имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

Необходимо учесть, что вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Не учитываются при разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей (ст. 38 СК РФ).

При разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК).

К данным отношениям применимы также нормы ГК РФ о совместной и долевой собственности.

Таким образом, наследованию подлежит только личное имущество умершего супруга, а также его доля в общем имуществе супругов, совместно нажитом в браке. В случае состоявшегося раздела имущества по наследству передается та часть имущества, права на которую сохранены за наследодателем, а также имущество, которое супруги нажили после раздела ранее нажитого. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.

В случае раздела общего имущества после смерти одного из супругов наследники могут требовать определения имущества, составляющего долю наследодателя. После определения и в случае необходимости выдела доли умершего супруга из общего имущества наследование всей образовавшейся наследственной массы происходит по общим правилам, установленным в части третьей ГК. При этом переживший супруг имеет такие же права наследования в отношении имущества умершего супруга, и в частности его доли в общем имуществе супругов, как и все иные наследники, призываемые к наследованию по завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по закону.

По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к наследованию.

Наследование в случае усыновления. Статья 1147 ГК приравнивает к кровным родственникам (родственникам по происхождению) усыновленного и его потомство, с одной стороны, и усыновителя и его родственников – с другой. В соответствии с п. 2 указанной статьи усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за некоторым исключением. Так, согласно п. 3 данной статьи в случае, когда в соответствии с СК усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

По решению суда правовые связи усыновленного и кровных родственников могут быть сохранены в следующих случаях.

1. При усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как имущественные, так и неимущественные) могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина.

2. В случаях смерти родителей (или одного из них) по просьбе бабушки или дедушки ребенка могут быть сохранены отношения (как имущественные, так и неимущественные) по отношению к родственнику умершего родителя. При этом не требуется согласия усыновителя, поскольку суд должен руководствоваться интересами ребенка.

В этих ситуациях усыновленный будет наследовать как после кровных родственников, сохранивших с ним правовые связи, так и после усыновителей, а после смерти усыновленного соответственно наследовать будут как усыновители, так и кровные родственники.

Доли наследников

В ГК неоднократно подчеркивается, что имущество по наследству переходит к наследникам в равных долях. На самом деле наследственные доли не всегда равны. Так, переживший супруг имеет право на половину доли в совместно нажитом имуществе и наследует наравне с другими наследниками во второй половине, так что у супруга доля обычно больше. Внуки и племянники, наследующие по праву представления (ст. 1146 ГК), получают долю своего отца или матери, умерших до открытия наследства, поэтому, если их более одного, они получают соответственную долю своего родителя, поделенную по числу внуков или племянников.

Неодинаковы доли и при наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК). Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер спустя некоторое время после открытия наследства, но до истечения срока, установленного для принятия наследства, не успев принять наследство или отказаться от него, неосуществленное им право перейдет к его наследникам. Например, после смерти Иванова его сын Петр умер спустя четыре месяца после смерти отца, не успев принять свою долю наследства. Эта доля перейдет не к другим наследникам Иванова, а к наследникам Петра, которых может быть несколько, и их доли не будут равными с остальными наследниками. Это объясняется тем, что при наследственной трансмиссии имеют место два наследования: сначала после Иванова, а потом после Петра.

Таким образом, в части третьей ГК предусматриваются:

1) равные доли (ст. 1141 ГК);

2) обязательные доли необходимых наследников (ст. 1149 ГК);

3) доли наследников в завещанном имуществе (ст. 1122 ГК);

4) доля пережившего супруга (ст. 1150 ГК);

5) доля при наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК);

6) приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК).

7) наконец, доли могут быть определены самими наследниками (ст. 1165 ГК).

При таком разнообразии наследственных долей нельзя утверждать, что они являются равными.

Наследование выморочного имущества

Выморочным считается имущество, которое остается, если отсутствуют наследники как по закону, так и но завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте РФ — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге — в собственность такого субъекта РФ. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

studfiles.net

Наследство можно принять не только подав заявление нотариусу, но и вступив в фактическое владение имуществом, статья 1153 Гражданского кодекса РФ. Что это означает? Наследник должен совершить действия, подтверждающие, что по факту он принял имущество:

— вступил во владение или управление наследственным имуществом;

— принял меры по сохранению наследства, защите его от притязаний иных лиц;

— нес расходы на его содержание;

— оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю деньги.

Я бы посоветовала наследникам, ответственно отнестись к подготовке доказательств фактического принятия наследства. Ведь именно от этого будут зависеть шансы получить свидетельство о праве на наследство.

Обратимся к практике.

Апелляционное определение Московского городского суда от 30.03.2015 №33-5037/2015.

Первая инстанция удовлетворила требования истца о признании фактического принятия наследства, поскольку истец полгода после смерти наследодателя оплачивала коммунальные платежи. Однако, апелляция решение отменила, указав: что истец постоянно проживает в Туле, а квартира наследодателя находится в Москве, поэтому отсутствуют поддающиеся логическому объяснению факты оплаты истца платежей за квартиру в спорный период времени, тогда как о смерти наследодателя она на тот момент еще не знала.

В Апелляционном определении Нижегородского областного суда от 24.03.2015 по делу № 33-2871/2015 указано, что под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение действий по управлению, распоряжению и пользованию наследством, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется его отношение к имуществу как к собственному.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (наследнику не нужно обязательно регистрироваться по месту жительства или месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов на похороны, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследством. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Перечисленные действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Суд не признал право собственности истцов на имущество, поскольку они не предоставили достоверных доказательств фактического вступления в права наследства в установленный законом срок.

Делаем вывод: чтобы суд признал вступление в наследство, нужно подтвердить вступление в фактическое владение. В целях подтверждения фактического принятия наследства могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и пр. документы.

Так, суд признал право истца на 1/3 доли в праве собственности на квартиру, несмотря на то, что он в течение 6 месяцев не обратился к нотариусу за принятием наследства. Судом было учтено, что истец после смерти своей матери фактически принял имущество, вступил во владение, а именно следил за сохранностью квартиры, частично сделал ремонт, оплачивал электроэнергию, коммунальные услуги (Апелляционное определение Камчатского краевого суда от 19.03.2015 по делу № 33-379/2015).

Можно ли подтвердить фактическое вступление в наследство, если наследник принял малоценные вещи наследодателя, например, часы, посуду, постельные принадлежности, предметы обихода? Судьи по-разному отвечают на этот вопрос. Принятие наследства означает существенные действия, направленные на вступление во владение имуществом и осуществление мер к охране наследства с целью приобретения прав наследника. Приобретение незначительных малоценных вещей, в том числе малоценных личных предметов, имеет иную цель, чем предусмотрено в понятии принятия наследства, и не может служить основанием для возникновения наследственных правоотношений (Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан по делу № 33-4930/2014 от 10.04.2014).

В то же время есть и положительные решения судов по этому вопросу. Например, Апелляционное определение Новосибирского областного суда по делу № 33-10990/2014. Суд признал право истицы на наследство, приняв во внимание, что она вывезла из дома своей умершей матери две подушки, одеяло и столовый сервиз. Суд указал, что принятие части наследства означает и принятие всего наследства.

Думаю, что решение суда основано на позиции Верховного Суда, тем более на нее имеется ссылка в самом определении: «принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию — какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства» (Постановление Пленума № 9 от 29.05.2012).

Присутствие наследника на похоронах и поминках, не значит принятие наследства по смыслу ГК, если отсутствуют действия по фактическому принятию имущества.

Можно ли рассчитывать на одни свидетельские показания, как доказательство факта вступления в наследство? Я бы не посоветовала рассчитывать только на свидетелей. Гораздо надежнее будет принести чеки, квитанции, иные документы, которые вместе с показаниями свидетелей значительно усилят вашу позицию в суде. 

Приглашенный автор


На такую интересную тему добавлю от себя. 

В 2008 году Кировский районный суд Екатеринбурга вынес интересное решение по наследственному делу. Как часто бывает, наследники вовремя к нотариусу не обратились, и положенных 6 месяцев пропустили. Обратились в суд с иском о фактическом принятии наследства. Ключевым доказательством в деле явился … кот по кличке Умчик. 

После смерти бабушки внучка взяла кота к себе. Юридически же кот является имуществом, и принятие кота — это принятие наследственного имущества. 

Суд даже организовал выездное судебное заседание с целью осмотра кота. Судья, секретарь, истец и ответчик, в общем, толпа народа осмотрела новое место жительства кота (который со страху от такого внимания к своей скромной персоне забился под диван), все запротоколировали, и в итоге признали, что кот является настоящим доказательством фактического принятия наследства. 

Кот помог принять наследство

Вот так то!!!

pravoektb.ru

На какой закон опираться

Вопрос регулируется статьей 1117 Гражданского Кодекса. Несколько наиболее важных положений:

  1. Статья 1117, абзац 1 пункта 1 — о лицах, пытающихся мошенническим путем получить или увеличить свою долю в наследстве (например, это может быть принуждении в составлении завещания). Это так называемые абсолютно недостойные наследники. При достаточных доказательствах противоправных действий, они лишаются наследства как по закону, так и по завещанию.
  2. Статья 1117, абзац 2 пункта 1 — о родителях, лишенных родительских прав. Они лишены права наследования по закону.
  3. Статья 1117, пункт 2 — о лицах, уклонявшихся от обязанностей по уходу за наследодателем. Доказывается только в судебном порядке. Отстранить эту категорию лиц можно только от права наследования по закону.

В первом и втором случае достаточно предоставить нотариусу приготор или решение суда, в третьем случае придется обращаться в суд.

Виды

Кто считается недостойным наследникомСуществует несколько видов таких наследников:

Абсолютно недостойные — лица, совершившие деяния, которые запрещены законом, в целях увеличения их доли. Это:

  1. Лица, помешавшие наследователю выразить его последнюю волю.
  2. Лица, лишившиеся родительских прав и не восстановившие их во время открытия завещания (однако если ребенок достиг совершеннолетия к моменту открытия завещания, то родители имеют право на наследование по завещанию своего ребенка).

Условно недостойные — условно недостойные наследники — это лица, уклоняющиеся от содержания наследователя. К примеру, родители, которые имеют обязательства содержания своих детей, не достигших совершеннолетия или не способных к труду. Это также могут быть дети, являющиеся трудоспособными и на которых возложена обязанность выплачивать алименты своим родителям, которые к труду не способны.

Подытожим. Какие могут быть основания для признания наследника недостойным:

  1. Вина в смерти наследодателя, которая должна быть доказана судом;
  2. Намеренное сокрытие других наследователей от нотариуса;
  3. Вина в покушении на здоровье других наследователей, чтобы намеренно повысить свою долю на наследование;
  4. Намеренное вмешательство в последнюю волю наследодателя или уничтожение завещания;
  5. Нежелание содержать наследодателя при жизни, если эта обязанность возложена судом;

Доказательства недостойного наследования

Как доказать, что наследник недостойныйЧтобы сделать наследника таковым, нужно четко продумать план своих дальнейших действий. Для начала вам понадобится обратиться к профессионалу – нотариусу, который выслушает вашу проблему и поможет вам в ваших намерениях.

Чтобы подтвердить факт нежелания лица содержать наследодателя нужно правильно составить иск и обратиться в суд. Любое заинтересованное лицо, рассчитывающее на долю в наследстве, может это сделать. Для того чтобы обратиться в суд, потребуются доказательства вины. Далее дело о недостойном наследнике рассматривает суд, учитывая причину обращения истца.

Существует много поводов, благодаря которым можно доказать, что человек не имеет права на наследование. Стоит учитывать такой нюанс: есть различие между лицами, не имеющими права наследования по завещанию и между теми, кого лишил этого права закон. К примеру: те родители, которые были лишены прав на ребенка, по закону наследниками быть не могут, а по завещанию они могут получить наследство хоть целиком (в зависимости от того, какой была воля умершего).

Правила составления иска

Как составить иск о признании наследника недостойнымЕсли вы хотите, чтобы разбирательство можно было назвать успешным, то вам потребуется составить исковое заявление правильно и грамотно.

В заявлении должны быть выделены следующие сведения:

  1. Адрес и имя двух сторон, желательно еще и добавить номера телефонов;
  2. Данные наследодателя. Также, нужен адрес лица, дата его кончины и его адрес, по которому был прописан умерший;
  3. Положение из завещания каждого наследователя;
  4. Обоснованная претензия на принятие доли;
  5. Причины, по которым можно назвать наследника недостойным.

Одно или несколько лиц, которые являются наследниками, имеют право на подачу иска. Те, кто не участвует в получении наследства, не имеют права судиться с недостойным наследником.

Иск составлен, что дальше?

Нужно пройти следующие этапы:

  1. Собрать пакет документов:
    • копии искового заявления,
    • квитанция об уплате госпошлины (300 руб.),
    • документы-основания выдвинутых вами требований (они могут быть весьма многообразны: решение суда о взыскании алиментов, справка от приставов о задолженности по алиментам, копии свидетельств о смерти и др. — все зависит о ситуации).
  2. Обратиться в районный суд по месту жительства ответчика.
  3. Принять участие в судебном разбирательстве, лично или через представителя. Срок рассмотрения дела — не более двух месяцев.
  4. Получить решение суда (вступит в силу через месяц после его окончательного выпуска).
  5. Предоставить полученное решение, если оно положительное, своему нотариусу.

Судебная практика

Недостойные наследники, случаи из судебной практикиВ судебной практике желание признать лицо, которые претендует на наследство, недостойным — это очень частый случай. Вот несколько примеров, которые показывают, что признать наследника таковым очень даже возможно:

  1. Гражданин К., родом из Омска, вместе со своей семьей хотел получить наследство от покойного брата. Нотариус же отказал им в этом, так как у умершего была внучка. Этот гражданин решил обратиться в областной суд по причине того, что эта внучка убила свою мать — дочь умершего и была осуждена на срок до 8 лет. Судья, рассмотрев это заявление и предоставленные доказательства, признал внучку недостойным наследником и наследство, нажитое покойным, было разделено между его семьей.
  2. В Благовещенске, у гражданки А. умер брат, и она заявляла, что жена брата, которая не заботилась о брате в последние месяцы его жизни, не проживала с ним и не помогала, а также не принимала участие в похоронах. Суд, рассмотрев заявление гражданки А, принял решение отказать ей в просьбе сделать жену брата недостойной наследницей, так как суду были представлены только показания этой женщины, а других доказательств суд не увидел.

Как лишить наследства наследника, которого вы считаете недостойным? Консультирует Олег Сухов

Известный адвокат на видео ниже разъясняет порядок и правила признания наследника недостойным.

terrafaq.ru

Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на наследство

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус в соответствии с ч. 1 ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате обязан путем истребования соответствующих доказательств проверить также наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

1. Не могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности свидетельские показания.

2. В качестве доказательства вышеуказанных юридических фактов могут выступать только официальные документы, подтверждающие наличие соответствующих отношении между наследодателем и наследником.

3. В качестве наиболее распространенных документов в этом случае могут выступать:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство об усыновлении;
  • выписки из книг записи актов гражданского состояния, метрических книг (ранее документы, которые фиксировали различные состояния человека, например рождение, именовались метрическими книгами, а выдаваемые на их основе свидетельства — метриками);
  • документы государственных и муниципальных органов и учреждений с места жительства (например, учреждений социальной защиты населения, жилищно-коммунальных служб), подтверждающие наличие родственных и социальных связей (копия ордера на жилое помещение; выписка из домовой книги);
  • документы, выданные работодателем (например, выписка из личного дела работника, копия листка по учету кадров и др.);
  • записи в паспорте (заполненные графы о наличии брака, детей);
  • соглашения об уплате алиментов, решение суда о взыскании алиментов, которые удостоверяют факт иждивенчества наследника;
  • удостоверение пенсионера по возрасту, удостоверение инвалида, справки с учебного заведения об обучении по очной форме и др., подтверждающие наличие у наследника нетрудоспособности.

3. В случае невозможности предоставления соответствующих документов факт наличия наследственных отношения подлежит установлению в суде (в порядке особого производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение). В данном случае документом, подтверждающим наследственные права, является копия вступившего в законную силу решения суда.

4. При невозможности подтвердить право на наследство (ни документальным, ни судебным способом) наследник может быть включен в свидетельство о праве на наследство (документ, выдаваемый нотариусом, подтверждающий право собственности на наследственное имущество) с согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию. Указанное согласие оформляется письменным заявлением каждого из наследников с удостоверением их подписей нотариусом.

Если в завещании указаны родственные или супружеские отношения завещателя с наследником, а доказывающие эти отношения документы отсутствуют, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания степени родства, брака. И наоборот, если в завещании не указаны такие отношения, нотариус по желанию наследников и при предъявлении необходимых документов вправе указать эти отношения в свидетельстве.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр и дубликат завещания, представленный наследником, остается в наследственном деле. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию может быть в установленном порядке подшита нотариально засвидетельствованная копия завещания или дубликата.

isfic.info

Фактическое принятие наследства: понятие и признаки

Процесс наследования (не важно, по закону или по завещанию) начинается с юридического факта – смерти наследодателя. Государство выделяет всем «соискателям» наследственного имущества шесть месяцев для вступления в права наследования. Что для этого нужно сделать?

  1. Обратиться к нотариусу с заявлением о намерении вступления в наследство.
  2. Собрать пакет документов, подтверждающих право на наследование.
  3. Получить в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство в установленный нотариусом день.
  4. Зарегистрировать переход права собственности на отдельные виды имущества.

Выше был вкратце описан юридический порядок вступления в наследство. А можно ли как-то иначе, минуя бумажную волокиту? Об альтернативном способе принятия наследства (фактическом) и пойдёт речь. Мы разберём какие действия являются подтверждающими принятие наследства по факту и как доказать своё право на принятое наследство в суде.

Непосредственно в федеральных законах и кодексах ранее не было определения фактического принятия наследства. Оно было установлено судебной практикой, а именно Постановлением Пленума Верховного Суда РФ №2 от 23 апреля 1991 года.

Фактическим вступлением в права наследования является комплекс действий, которые отражают содержание права собственности на наследственное имущество:

  1. Право владения – фактическое овладение предметом.

  2. Право пользования – получение полезных свойств их имущества и выгоды.

  3. Право распоряжения – определение юридической судьбы предмета (отчуждение в любой форме, уничтожение и т.д.).

Что скрывается за каждым из этих прав и какие действия являются наиболее показательными для фактического принятия наследства – рассмотрим далее.

Выше мы уже описали содержание права собственности. Давайте подробнее обратимся к конкретным действиям, которые совершает наследник для подтверждения своих наследственных намерений.

Владение имуществом – в физическом смысле вещь находится у наследника или он в ней находится. Практически это выглядит так:

  • Проживание в объекте недвижимости (квартире, комнате, доме), который принадлежит наследодателю или вселение в указанный объект недвижимости в период открытия наследства.
  • Владение как собственными какими-либо предметами наследодателя: бытовой техникой и электроникой, предметами быта и т.д.

Пользование имуществом понимается как практическое применение права владения:

  • При проживании в жилье наследодателя наследник пользуется предметами быта, мебели, кухонной утвари и т.д.;
  • Также могут использоваться нежилые помещения для личных нужд (гараж – для содержания в нём авто- и мототранспорта) и т.д.

Отдельной формой пользования можно выделить управление указанным имуществом:

  • Действия, направленные на обеспечение сохранности объекта:
    • Установка новых замков или иных запирающих устройств;
    • Установка систем безопасности в объектах недвижимости;
    • Установка сигнализаций на авто- и мототранспорт наследодателя.
  • Действия, направленные на использование по назначению объекта;
  • Действия, направленные на обслуживание предмета:
    • Проведение ремонтных и восстановительных работ;
    • Осуществление иного рода улучшений для предмета.
  • Несение разного рода расходов на содержание предмета и его функционирование:
    • Оплата ремонтных работ (непосредственно работы, материалов);
    • Для недвижимости – оплата коммунальных услуг;
    • Оплата периодичных взносов страхового характера, а также добровольных членских взносов;
    • Уплата налогов и сборов на объекты наследования.

Важно отметить, что расходы должны быть оплачены за счёт наследника и никак иначе.

Распоряжением имуществом, как уже было сказано ранее, являются действия следующего характера:

  • Отчуждение имущества в виде продажи другому лицу или оформления договора дарения;
  • Сдача в аренду или наём наследственное имущество;
  • Самостоятельное использование имущества.

Конечно же наследник ограничен в праве распоряжения тем имуществом, право собственности на которое ещё юридически не оформлено (и подлежит обязательному оформлению): объекты недвижимости, автомобили, мотоциклы. Предметы, переход права собственности на которые не регистрируется, могут быть подданы распоряжению.

Как известно, в наследственную массу включается не только имущество, но и долговые обязательства наследодателя, которые подлежат исполнению и после его смерти. При этом под долговыми обязательствами понимается не только кредиторская задолженность умершего, но и получения денежных средств от должников лица, оставившего наследство.

Нельзя сказать, что указанный список значимых действий является окончательным и исчерпывающим. Были названы, пожалуй, наиболее простые с точки зрения доказывания действия наследника.

Важно помнить, что оценку значимости действиям даёт только судебный орган или нотариус, ведущий наследственное дело.

Доказательства фактического вступления в наследство

При систематическом совершении юридически значимых действий, направленных на владение, пользование и распоряжение имуществом наследодателя, наследник может быть признан легитимным и вступившим в права наследования. Однако слова в суде будут очень неубедительными, если их не подкрепить хорошей доказательной базой в виде документов, показаний свидетелей и даже вещественных доказательств. Об этом подробнее.

Доказательства документального характера

Доказательства документального характера – наиболее распространённый способ доказывания своих действий. Они должны быть собраны по факту любого юридически значимого действия, совершённого истцом и представленным в суде, но только за шестимесячный период, который отводится на вступление в наследство. Доказательствами могут быть следующие документы:

  1. Справка, полученная у паспортиста при жилищно-эксплуатационной организации по месту нахождения наследственного имущества, которая подтверждает, что наследник проживал совместно с наследодателем в указанном объекте недвижимости и проживает далее после смерти наследодателя.
  2. Справки с местных советов и администраций, подтверждающие тот факт, что наследник пользовался имуществом наследодателя после его смерти. Речь идёт о использовании земельного участка (в том числе строениями и сооружениями, расположенными на нём, а также плодовыми деревьями и кустарниками, огородом), приведением его в порядок. Сюда же Принятие наследства по фактуможно включить и использование гаражного помещения в кооперативе для личных целей при поддержании его в надлежащем состоянии.
  3. Расчётные документы, подтверждающие оплату коммунальных платежей, страховых взносов, долевых вложений, касающихся наследственного имущества.
  4. Документы расчётного характера, которые содержат информацию о платежах наследника в пользу наследодателя при его жизни.
  5. Расчётные документы (квитанции, чеки, товарные накладные), которые подтверждают поддержание наследником имущества наследодателя в исправном состоянии, а также проведения в нём улучшений.
  6. Документы гражданско-правового характера об осуществлении сделок, направленных на содержание имущества, поддержание его в исправном состоянии и улучшении его свойств:
    • Договор подряда на выполнение ремонтных и монтажных работ;
    • Договор на предоставление услуг охраны объекта;
    • Договор перевозки – если вещи нуждались в транспортировке для дальнейшего обеспечения их сохранности.
    • Прочие договоры и соглашения гражданского характера.
  7. Выписки из банковских и других финансово-кредитных учреждений об внесении наследником установленных договором между банком и наследодателем при его жизни платежей по кредиту, а также полное погашение кредитной суммы.
  8. Документы расчётного характера между физическими лицами, подтверждающие прекращение долговых обязательств, которые имел наследодатель при жизни:
    • Расписка о получении денежных средств от должников;
    • Расписка от кредитора о принятии денежных средств в счёт погашения долга.
  9. Документы, подтверждающие намерения наследника устранить посягательства иных лиц на наследственное имущество:
    • Исковое заявление в суд, которое было принято к производству об устранении препятствий в пользовании имуществом;
    • Постановление об открытии исполнительного производства в ФССП России на основании решения суда, вступившего в законную силу. Если производство ещё не открыто, то доказательством будет служить заявление об открытии исполнительного производства в службу судебных приставов.
  10. Другие документы расчётного, удостоверительного, финансового характера, а также договоры и соглашения гражданского содержания.

Единого требования к предоставляемым документам нет. Они должны быть оформлены в соответствии с индивидуальными требованиями к ним:

  • Если это справка – должен быть исходящий штамп организации, мокрая печать и подпись уполномоченного должностного лица;
  • Если договор – то должны быть указаны его обязательные условия, а также подписи сторон. Кроме того, в отдельных случаях соглашение должно быть нотариально заверено.
  • Если расчётный документ (чек, квитанция) – должны быть видны данные по платежу.

Свидетельские показания

Конечно же бывает очень проблематично добыть документы доказательного характера ввиду различных причин. В этом случае со счетов не стоит сбрасывать сведения, предоставленные в устной форме другими лицами. Нередко именно показания посторонних лиц имеют решающее значение в деле, ведь они могли невольно наблюдать за совершением наследником вышеупомянутых действий, направленных на фактическое принятие наследства.

Кто же может выступать свидетелем и по каким вопросам? Разберём часть из них:

  1. Для подтверждения факта совместного проживания наследодателя и наследника в объекте недвижимости могут быть привлечены лица, которые периодически приходили по месту жительства наследодателя: родственники наследника и наследодателя, их общие товарищи и друзья, социальные и медицинские работники, почтальоны и т.д.Принятие наследства по факту
  2. Для подтверждения совершения действий управленческого характера по отношению к имуществу могут привлекаться соседи наследника. При этом не обязательно это могут быть лица, проживающие в соседних квартирах. Вполне сгодятся и соседи с других этажей. Они наверняка смогут подтвердить факт ремонта квартиры наследником, сдачу её во временное пользование третьим лицам.
  3. Для подтверждения действий, направленных на овладение имуществом и обеспечение его сохранности, могут быть приглашены лица, которые помогали с транспортировкой предметов мебели, бытовой техники и электроники.
  4. Для подтверждения выполнения ремонтных и монтажных работ целесообразно пригласить лиц, которые их выполняли – строители, монтажники, электрики, отделочники и т.д.
  5. При осуществлении мероприятий, направленных на обслуживание транспортного средства наследодателя (заправка бензином, ремонт и замена составных частей и механизмов) – можно задействовать соответствующих лиц.
  6. Аналогично квартире в многоквартирном доме для подтверждения пользования земельным наделом или дачным домом можно пригласить соседей по дачному посёлку или кооперативу.
  7. При использовании гаража – собственники соседних гаражных помещений.
  8. Для подтверждения передачи денежных сумм в счёт погашения как дебиторской, так и кредиторской задолженностей могут привлекаться лица, которые присутствовали при передаче денежных сумм.

Доказательства вещественного характера

Вещественными доказательствами в судебном заседании по фактическому принятию наследства могут являться вещи или совокупность вещей, которые принадлежали наследодателю на момент смерти, после чего наследник завладел ими. Нет смысла приносить в суд столовые сервизы советских времён. Целесообразнее показать более ценное имущество:

  1. Ценные коллекции наследодателя.
  2. Изделия из драгоценных металлов и камней.
  3. Личные вещи, имеющие высокую стоимость (часы, например).

Снова-таки не будет лишним дополнить вещественное доказательство свидетельскими показаниями.

Судебный порядок вступления в наследство

Со временем, после фактического вступления в наследство обязательно наступит необходимость юридической фиксации данного факта.

Проще, конечно, обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Однако большинство нотариусов при недостатке доказательств вряд ли возьмут на себя такую ответственность. И единственным выходом из этой ситуации видится обращение в суд.

По данному вопросу существует две формы судопроизводства:

  1. Особое производство по заявлению наследника об установлении факта вступления в наследство. Такой порядок характеризуется следующими признаками:
    • Отсутствует спор имущественного характера между наследниками по наследственному имуществу;
    • Кроме заявителя у наследодателя не было наследников.
  2. Исковое производство на основании заявления о признании права собственности на наследственное имущество, принятого фактически. По объёму требований этот вариант видится значительно выгоднее особого производства. В исковом заявлении можно просить суд как установить факт вступления в наследство, так и признать право собственности на фактически принятое имущество. Одновременно можно просить об установлении долей в наследственной массе, если наследников несколько. Как правильно составить этот документ – рассмотрим ниже.

Правила составления искового заявления

Обращению в суд предшествует процесс сбора необходимых документов и составление искового заявления. Что нужно указать в исковом заявлении? Какие существуют требования к этому документу?

Исковое заявление – письменное обращение в суд за защитой своих нарушенных, оспариваемых прав, а также за реализацией своих законных интересов.

Иск – это достаточно требовательный с точки зрения реквизитов и содержания документ. Поэтому правильное его составление сэкономит время на его доработку в случае возврата.

Итак, исковое заявление состоит из нескольких частей:

  1. «Шапка» заявления. В ней необходимо указать:
  • Цена иска – стоимость имущества, которое передаётся по наследству. Стоимость наследственного имущества рассчитывается дифференциально. Если предмет не представляет большой ценности, то его цену истец определяет самостоятельно. Если же это объект недвижимости или авто- и мототранспорт, то оценкой должны заниматься специальные организации, которые имеют действительную лицензию на оценку имущества.
  • Информация о других наследниках:
    • фамилия, имя и отчество полностью;
    • дата и место рождения;
    • адреса регистрации и проживания;
    • контактные номера телефонов
  • подробные паспортные данные об истце:
    • фамилия, имя и отчество полностью;
    • дата и место рождения;
    • адреса регистрации и проживания;
    • контактные номера телефонов.
  • наименование суда и его адрес;
  • название вида документа «Исковое заявление о признании права собственности на наследственное имущество»
  1. Описательно-мотивировочная часть должна содержать:
    1. Сведения о наследодателе: ФИО, дата рождения и смерти, родственная связь с истцом, право собственности на имущество при жизни.
    2. Подробная информация о том, какие предметы перешли в фактическое пользование наследника:
      • Название предмета;
      • Его отличительные признаки;
      • Состояние на момент смерти наследодателя.
      • Информация об проведённых в отношении предметов действиях по улучшению его состояния, свойств, меры к сохранности объекта.
      • Данные о стоимости каждого объекта наследственной массы.
  1. Резолютивная часть должна иметь чётко сформулированные требования:
    • Признать право собственности на фактически принятое наследство.
    • Определить фактически принятое наследство.
    • Распределить доли между наследниками.

В конце заявления нужно указать опись прилагаемых документов, после чего подписать исковое заявление.

При написании документа следует постоянно ссылаться на прилагаемые документы и акты законодательства. Это позволит суду быстрее разобраться в ситуации и вынести решение в пользу истца.

Подача документов в суд и перспектива положительного результата

Сначала целесообразно определить суд, в который подаётся исковое заявление. Заявления о признании права собственности подсудны судам общей юрисдикции – городским, районным, районным в городах судах.

Однако не спешите идти в ближайший суд. Если был унаследован объект недвижимости, то заявление стоит подавать исходя из места нахождения квартиры, частного дома или земельного участка. Если же объектов недвижимости несколько, то заявление подаётся по месту расположения одного из объектов или по месту открытия наследства, установленному судом.

После определения места подачи заявления необходимо пакет документов, вместе с заявлением, принести в канцелярию суда для регистрации в соответствующем журнале.

Принятие наследства по фактуВАЖНО! Отдельным вопросом, который следует решить в обязательном порядке, является уплата госпошлины. Она рассчитывается исходя из стоимости наследственного имущества после проведения оценочных мероприятий.

Исковое заявление с материалами нужно подавать в нескольких экземплярах: по одному получит истец, суд и другие наследники, если они являются заинтересованными лицами.

Обязательно следует убедиться, что в канцелярии на экземпляре иска истца поставлена отметка о принятии заявления и материалов.

Существуют следующие основания для возврата искового заявления судом:

  1. Нарушение требований к процессуальной форме документа.
  2. Недостоверная информация, изложенная в документе.
  3. Неуплата госпошлины, если у истца нет законных оснований её не платить.
  4. Подача заявления ненадлежащим истцом.

Как же происходит рассмотрение подобной категории дел на практике? Сразу следует обнадёжить читателя этой статьи: при правильном изложении информации в иске, а также наличии доказательств суд удовлетворяет исковые требования.

Однако могут быть и множество «ложек дёгтя» — доказывание права собственности наследодателя на наследственное имущество. Например, наследодатель примерно таким же образом фактически принял наследственное имущество в виде частного дома с земельным участком после смерти отца, однако не зарегистрировал данный факт. В этом случае судебные разбирательства могут затянуться, ведь:

  • Нужно доказать факт принятия наследства наследодателем. Очень часто сведений о фактическом вступлении в наследство просто не сохраняется, а лиц, которые могут подтвердить заявленные факты, уже нет в живых.
  • Признать право собственности наследодателя;
  • Рассмотреть обращение наследника по существу.

Также является проблематичным с точки зрения судебного рассмотрения случай, когда часть имущества принята одним из наследников в юридической форме путём обращения к нотариусу, а другой наследник фактически принял наследство без оформления документов. Так или иначе, сформирована внушительная судебная практика по этой категории дел. Поэтому судья наверняка найдёт законное, справедливое решение.

famdivorce.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector