Наследство гк

Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2017 N 18-КГ17-2 Требование: О признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки, признании права отсутствующим, включении имущества в наследственную массу; о признании завещания недействительным. Обстоятельства: Истец полагает, что действительная воля его близкого родственника была направлена на составление завещания в пользу ответчика, чтобы наследники по закону после смерти наследодателя не могли претендовать на данное имущество. Решение: Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку доказательства, на которых основан вывод о притворном характере совершенной сделки, не приведены.

Как разъяснил Пленум Российской Федерации в пункте 21 постановления от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§ 2 главы 9 ГК РФ) и специальными правилами раздела V ГК РФ.


Определение Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 N 617-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Уразовой Лидии Васильевны на нарушение ее конституционных прав главой 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о наследовании"

Право быть наследником — неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако, как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства, — такие права возникают на основании завещания или закона, каковым в настоящее время является раздел V «Наследственное право» части третьей ГК Российской Федерации. Применительно к наследованию по закону статья 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации гарантирует осуществление тех субъективных прав, которые возникли в соответствии с ним (определения от 5 октября 2000 года N 200-О, от 2 ноября 2000 года N 224-О и N 228-О).


Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2017 N 41-КГ17-2 Требование: Об оспаривании завещания, свидетельства о праве на наследство, признании права собственности. Обстоятельства: Истица указала, что после смерти супруга ей стало известно, что имеется завещание, по которому все имущество завещано ответчице, при жизни наследодатель не имел намерения завещать имущество ответчице, подпись в завещании выполнена не наследодателем. Решение: Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку вопрос установления подлинности подписи наследодателя на завещании не мог быть преодолен посредством выяснения только фактических обстоятельств дела, а мог быть разрешен на основании выводов судебных экспертиз, при недостаточной ясности которых и наличии в них противоречий суду следовало назначить дополнительную или повторную экспертизу.

Как разъяснено в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§ 2 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации) и со специальными правилами раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 N 2019-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Алексеевой Людмилы Евстафьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 1114 и пунктом 1 статьи 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации"


Право быть наследником — неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако, как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства — такие права возникают на основании завещания или закона, каковым в настоящее время является раздел V «Наследственное право» части третьей ГК Российской Федерации. Применительно к наследованию по закону статья 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации гарантирует осуществление тех субъективных прав, которые возникли в соответствии с законом (определения от 5 октября 2000 года N 200-О, от 2 ноября 2000 года N 224-О и N 228-О, от 26 апреля 2016 года N 790-О).

Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2016 N 18-КГ16-26 Требование: Об оспаривании завещания. Обстоятельства: Истец указал, что в силу имеющегося онкологического заболевания на момент составления завещания наследодатель не мог понимать значение своих действий и руководить ими. Кроме того, истец указывает на то, что подпись в завещании выполнена не наследодателем, а иным лицом. Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как исходя из существа рассматриваемого спора, необходимости установления юридически значимых обстоятельств по делу, к которым относится установление подлинности подписи наследодателя на завещании, по делу должна быть проведена судебная экспертиза, однако в удовлетворении ходатайств истца о назначении по делу почерковедческой экспертизы судами немотивированно отказано.


Как разъяснено в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§ 2 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации) и специальными правилами раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определение Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 N 790-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Котельникова Василия Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации"

Право быть наследником — неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако, как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства, — такие права возникают на основании завещания или закона, каковым в настоящее время является раздел V «Наследственное право» части третьей ГК Российской Федерации.
именительно к наследованию по закону статья 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации гарантирует осуществление тех субъективных прав, которые возникли в соответствии с ним (определения от 5 октября 2000 года N 200-О, от 2 ноября 2000 года N 224-О и N 228-О).

Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2016 N 60-КГ16-1 Требование: О признании завещания недействительным. Обстоятельства: По мнению истицы, на момент составления и подписания завещания ее отец не мог понимать значение своих действий и руководить ими. Решение: Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку вывод суда о том, что отец истицы при составлении и подписании завещания понимал значение совершаемых им действий и мог ими руководить, сделан без учета заключения судебных экспертов.

Как разъяснено в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§ 2 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации) и специальными правилами раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации.


legalacts.ru

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

1. Наследство — одно из основных правовых понятий всего разд. V ГК РФ «Наследственное право», а комментируемая статья — главное положение, посвященное содержанию этого понятия. В силу этого включенные в комментируемую статью нормы определяют содержание большого количества правил наследственного права, фигурирующих в этом разделе. О наследстве говорится в правилах об открытии наследства (о времени и месте этого открытия, о свободе завещания, об обязательной доле в наследстве, о принятии наследства, о праве отказа от наследства, свидетельстве о праве на наследство, о разделе, охране и управлении наследством и др.).


Наследство представляет собой один из видов объектов гражданских прав. Однако оно отличается от других объектов. Наследство — объект гражданских прав локального характера. Оно присутствует только в области наследственного права. Общие положения ГК РФ, посвященные объектам гражданских прав, не упоминают о наследстве (ст. 128 — 149).

Локальный характер наследства выражается в том, что, будучи объектом самых разнообразных правоотношений, односторонних сделок, договоров, а также судебных и административных актов, оно способно функционировать лишь в рамках, установленных разд. V ГК РФ «Наследственное право». Наследство не может быть объектом таких договоров, о которых не упоминается в правилах, включенных в этот раздел.

Подобный характер наследства как объекта гражданских прав обусловлен тем, что соответствующие правоотношения, односторонние сделки, а также судебные и административные акты имеют ограниченную цель. Они направлены на то, чтобы обеспечить переход имущества умерших к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

2. Наследству, функционирующему в механизме универсального правопреемства в качестве объекта гражданских прав, присуще особое качество, а именно эластичность содержания. В состав наследства могут входить любые вещи, любые имущественные права, любые имущественные обязанности, и притом в неограниченном количестве. В силу эластичности своего содержания наследство способно принять в себя и некоторые другие правовые явления.
метим, что это — не исключительное явление. Некоторые другие объекты гражданских прав также обладают эластичностью содержания. К ним относится, в частности, предприятие, которое закон признает «имущественным комплексом» (п. 1 ст. 132 ГК РФ). Однако эластичность содержания наследства значительно выше. Вследствие этого наследство может быть определено как «имущественный конгломерат», если определять предприятие как имущественный комплекс. Факт состоит в том, что само предприятие может входить в состав наследства. Причем в силу особого характера эластичности своего содержания наследство способно принять в свой состав неограниченное число имущественных комплексов, которыми закон признает предприятие. Чтобы оценить создающееся в результате положение, напомним, что в состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права) (п. 2 ст. 132 ГК РФ).

Наконец, эластичность содержания наследства позволяет также входить в его состав такому особому юридическому явлению, которое может быть охарактеризовано как «заграничное имущество». Речь идет о случаях, когда умершему принадлежало определенное имущество, находящееся за пределами России.
пример, умерший (гражданин России, иностранец или лицо без гражданства) к моменту смерти имел за границей недвижимость или движимое имущество, права, вытекающие из разнообразных договоров (банковские счета в иностранных банках, право на получение страхового возмещения от иностранной страховой компании и т.п.). ГК РФ предусматривает, что при определенных условиях к такому наследованию применяется российское наследственное право (см. коммент. к ст. 1224). Ключевым понятием, которое будет при этом функционировать, является понятие наследства, содержание которого определяется комментируемой статьей. В связи с тем, что по российскому наследственному праву содержание этого понятия является эластичным, в состав наследства может входить также и «заграничное имущество», которое должно переходить к наследникам. Названное имущество по своему юридическому характеру может серьезно отличаться от остального имущества, входящего в состав наследства. В частности, если умерший приобрел соответствующие вещи и права на основе иностранных законов, то последние, как правило, будут определять характер и содержание этих прав. В силу эластичности содержания, предусмотренной российским законом, все эти обстоятельства не являются препятствием для включения такого имущества в состав наследства. Иначе говоря, если российское наследственное право подлежит применению, то оно по своему характеру способно опосредствовать переход любого «заграничного имущества», принадлежавшего умершему, к другим лицам.


Способность понятия «наследство», предусмотренного российским законом, включить в свое содержание «заграничное имущество» определяется исключительно наследственным правом России при том, однако, условии, что само это право подлежит применению в соответствии со ст. 1224 ГК РФ. В таком случае не имеет значения, что закон иностранного государства содержит свои правила на этот счет. Например, в ряде стран наследование недвижимости подчиняется наследственному праву этих стран. Это не является основанием для вывода, что такая недвижимость не может включаться в состав наследства, если в соответствии с российским международным частным правом наследство регулируется российским наследственным правом. Ограничения могут быть установлены лишь международными договорами, имеющими силу для Российской Федерации.

Эластичность содержания понятия наследства — один из гражданско-правовых способов обеспечения конституционной свободы наследования. Конституционный Суд РФ в своем Постановлении N 1-П выявил, что Конституция обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему, к другим лицам и что она гарантирует как право завещателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение.

3. Часть 1 комментируемой статьи отражает характер наследства как имущественного конгломерата. В этой норме содержится перечень того, что входит в состав наследства. Сравнение этого перечня со списком объектов гражданских прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ, обнаруживает, что комментируемая норма включает в состав наследства все, что отнесено к объектам гражданских прав. Как ч. 1 комментируемой статьи, так и ст. 128 ГК РФ говорят о вещах. Все различие состоит в том, что последняя добавляет: «включая деньги и ценные бумаги». Это расхождение, конечно, не существенно. В состав наследства как имущественного конгломерата способны входить вещи любого рода и в любом количестве, принадлежавшие наследодателю по любым правовым основаниям.

Как ч. 1 комментируемой статьи, так и ст. 128 ГК РФ говорят об имуществе (точнее — об «ином имуществе»). Равным образом в состав имущества они включают имущественные права. Различие состоит прежде всего в том, что ст. 128 упоминает об «исключительных правах» на результаты интеллектуальной деятельности. Но это различие несущественно: названные права — разновидность имущественных прав. Поэтому они охватываются правилом ч. 1 комментируемой статьи. Наследство способно включать в свое содержание исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, названные в ст. 128 ГК РФ интеллектуальной собственностью. Такая собственность, принадлежавшая наследодателю, способна входить в состав наследства.

Более существенное отличие, выражающее характер наследства как имущественного конгломерата, состоит в том, что ч. 1 комментируемой статьи специально указывает в своем перечне, что в состав «иного имущества» входят также имущественные обязанности. Статья 128 ГК РФ об имущественных обязанностях как об объектах гражданских прав не упоминает (хотя перевод долга допускается ст. 391 ГК РФ). Совершенно очевидно, что наследство не могло бы играть роль имущественного конгломерата, если бы в ч. 1 комментируемой статьи не были бы прямо названы имущественные обязанности.

Еще одно отличие ч. 1 комментируемой статьи от ст. 128 ГК РФ состоит в том, что первая не включает в свой список нематериальные блага, а также работы и услуги.

4. Часть 1 комментируемой статьи не только содержит список объектов, способных входить в состав наследства, но и указывает некоторые требования, которым должны отвечать отдельные объекты, чтобы быть включенными в состав наследства.

Прежде всего, имеется правило в отношении вещей. В нем устанавливается, что в состав наследства «входят принадлежавшие наследодателю… вещи». Следовательно, требуется, чтобы вещи принадлежали наследодателю. Это — вывод из более общего правила, согласно которому «в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству» (п. 2 ст. 218 ГК РФ). Говоря в общем виде о вещах, комментируемая статья охватывает как недвижимые, так и движимые вещи (ст. 130 ГК РФ).

В соответствии с Законом о регистрации прав на недвижимость право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 4), а названная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права (п. 1 ст. 2).

Указывая, что в состав наследства входят вещи, ч. 1 комментируемой статьи имеет в виду также и объекты, ограниченно оборотоспособные, т.е. вещи, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Федеральный закон от 08.12.2003 N 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» <*> устанавливает, что наследование боевого короткоствольного наградного оружия не допускается.

———————————

<*> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4856.

lawnotes.ru

Основные ↑

Конституция является главным законом Российской Федерации, и она возглавляет иерархию остальных нормативно-правовых актов государства.

Она не касается процедуры наследования напрямую и не рассматривает вопросы, связанные с получением имущества наследодателя, но устанавливает и закрепляет права граждан, в том числе и наследственные (ст. 35 Конституции РФ).

Процесс принятия наследства непосредственно регламентирует Гражданский кодекс РФ – часть 3 этого закона рассматривает порядок вступления наследников в свои права по различным основаниям.

Налоговый кодекс России также имеет отношение к процессу наследования.

Он рассматривает вопросы налогообложения и пошлин во время получения и оформления собственности покойного (ст. 333.24 НК РФ), устанавливает льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сборов (ст. 333.38 НК РФ).

Вопросы сборов и сроков их уплаты при получении наследства в виде акций и других ценных бумаг поясняют письма Министерства Финансов РФ.

Нотариальные специалисты при осуществлении действий, связанных с оформлением наследства, руководствуются законом «Основы законодательства РФ о нотариате».

Узкоспециализированные моменты, которые каким-то образом связаны с наследованием и не рассматриваются Гражданским Кодексом РФ, рассматриваются дополнительно в постановлениях Верховного Суда РФ.

Во время рассмотрения споров по наследственным делам может использоваться практика судебных инстанций по аналогичным процессам.

Видео: Налоговый кодекс ↑

Гражданский кодекс ↑

Положения Гражданского кодекса РФ, которые регулируют процесс наследования, нужно знать каждому гражданину, желающему вступить в наследство.

Содержание этого кодекса позволяет выяснить для себя ответы на такие вопросы:

  • в каких случаях может возникать право наследования, и кто из физических и юридических лиц может принять наследство (ст. 1116);
  • какие есть способы вступления в права наследников (1111 ГК РФ);
  • какие существуют очереди преемников, и кто из родственников в них входит (ст.ст. 1141-1148);
  • есть ли у наследников право на отказ от причитающейся доли (ст.ст. 1157-1159)
  • как осуществляется охрана наследственного имущества от необоснованных посягательств (ст.ст. 1166-1167, 1171-1172);
  • какие действия признаются нарушением правил наследования, что ожидать в случае их совершения, и как решить такие проблемы;
  • какие категории лиц могут быть лишены права вступить в наследство (статья 1117);
  • какие сроки отводятся преемникам для реализации права на получение наследства, и что следует предпринимать в случае их пропуска (ст.ст. 1154-1155).

Виды права ↑

Глава 61 Гражданского Кодекса РФ  предусматривает следующие виды наследственных прав:

  • в порядке закона;
  • на основании завещательного документа;
  • по наследованию отдельных видов собственности.

Наследование по завещанию является приоритетным способом получения доли перед наследованием по закону, однако к его составлению в нашем государстве пока еще прибегают достаточно редко.

Связано это зачастую с тем, что процедура его оформления предполагает определенные денежные и временные затраты со стороны завещателя.

К тому же граждане не всегда желают передавать имущество в случае своей смерти лицам, которые не являются их близкими.

В таком случае необходимость в завещании и вовсе отпадает – по закону наследство получат только самые близкие родственники наследодателя.

По закону

При отсутствии завещательного документа наследование осуществляется по закону в порядке очередности близких лиц, установленной главой 63 Гражданским Кодексом РФ.

Такое наследование происходит в следующих случаях:

  • завещание наследодателем не оформлялось или было отменено им самостоятельно до момента смерти;
  • если наследодатель в документе своей волей распределил между наследниками не все свое имущество, то незавещанная часть собственности делится в порядке закона;
  • завещательный документ признан недействительным;
  • если преемник пользуется правом на реализацию собственной доли в наследственной массе;
  • если все преемники, перечисленные в завещании, не приняли наследство, отказались от него либо никого из наследников в живых не осталось;
  • завещание существует и является законным, однако все живые наследники, указанные в документе, признаны недостойными и лишены права на наследство.

Видео: Без завещания

По завещанию

Завещание представляет собой документ, в котором человек излагает свою волю касательно раздела имущества между другими лицами в случае собственной смерти.

Согласно ст. 1118 ГК РФ его оформление является односторонней сделкой. Наследодатель должен быть полностью дееспособным для составления завещания.

Способ получения доли по завещанию является приоритетным способом и при наличии документа раздел имущества осуществляется в соответствии с желанием покойного.

Завещатель может перечислить в качестве наследников не только родственников, но и других граждан.

По завещанию преемниками могут стать такие категории лиц:

  • физические лица – граждане любого государства, находящиеся в живых на день открытия наследства, вне зависимости от наличия родства с покойным;
  • дети, появившиеся на свет после смерти завещателя;
  • юридические лица России или иных государств, международные организации и учреждения;
  • Российская Федерация и зарубежные государства;
  • любой муниципальный орган или другой субъект государства.

В соответствии со ст. 1119 ГК РФ завещатель может установить размер доли каждого преемника или вправе не делать этого.

Во втором случае завещанное имущество делится между перечисленными в документе лицами поровну (ст.1122 ГК РФ).

Если часть имущества покойного не указана в завещании как наследуемая собственность, то она делится между близкими наследодателя в порядке закона.

Человек имеет право в завещании указать лиц, которым он не хочет ничего передавать по наследству.

При этом следует учитывать тот факт, что наследники, для которых предусмотрена обязательная доля в наследстве, ее лишены быть не могут даже по воле завещателя.

Кроме того, вне зависимости от воли наследодателя, не смогут получить наследство некоторые категории граждан, указанные в ст.1117 ГК РФ.

Это так называемые недостойные наследники, лишенные права на наследство:

  • граждане, совершившие преступления по отношению к завещателю или другим преемникам для получения права на имущество покойного или увеличения размера собственной доли;
  • лица, утратившие родительские права (не смогут получить наследство своего ребенка в случае его смерти);
  • граждане, которые уклонились от содержания и ухода за нетрудоспособным завещателем.
Завещание
Фото: Завещание.

Очередность ↑

Действующая редакция Гражданского кодекса в статьях 1142-1145 перечисляет восемь очередей родственников, которые могут наследовать имущество по закону.

Степень близости лиц определяется числом рождений, которое отделяет преемника от покойного.

Каждая следующая очередь призывается к наследству только в том случае, когда преемники предыдущей очереди отсутствуют либо отреклись от доли.

К первой очереди относятся супруг, дети и родители наследодателя, ко второй – братья, сестры, бабушки и дедушки покойного.

Далее очереди включают родственников в порядке степени близости по числу рождений.

Замыкает список восьмая очередь – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Следует отметить, что лица восьмой очереди для получения наследства должны находиться на иждивении не менее года до смерти наследодателя.

К лицам, которые проживали с наследодателем на одной жилплощади, данное ограничение не относится (ст. 1148 ГК РФ).

Усыновленные дети и усыновители обладают такими же правами на наследство, как и дети или родители по крови (ст. 1147 ГК РФ).

Преемники призываемой к наследованию очереди делят имущество покойного между собой в равных долях.

очередность наследования по закону по закону
Фото: очередность наследования по закону

Изменения в законе о наследстве ↑

В гражданском законодательстве ранее оставались нерегламентированными некоторые моменты отказа преемников от доли в наследстве.

Не была четко определена возможность лица отречься от имущества в пользу других наследников.

Эта проблема была решена с принятием 15.02.2016 нового Федерального закона №22-ФЗ. Этим актом в статью 1158

Гражданского Кодекса внесены изменения относительно процедуры отречения от наследства.

Законопроект ↑

Пока основным законом остается ГК РФ наследство принимается преемниками в соответствии с его положениями.

Однако в 2016 году правительством Российской Федерации был внесен на рассмотрение новый проект закона — его статьи могут в корне поменять некоторые нюансы процедуры наследования.

В случае принятия этого нормативно-правового акта процесс принятия наследства может пополниться такими изменениями:

  • появление нового документа – соглашения о наследовании, на основании которого отдельно взятый наследник может получить причитающееся имущество;
  • введение наследственного фонда;
  • установление единой платы на услуги нотариата при ведении наследственных дел и выдаче свидетельств наследникам;
  • появление завещания, которое составляется и оформляется совместно обоими супругами;
  • введение комбинированных свидетельств преемников, в которые нотариусы смогут включать одновременно нескольких граждан.

На данный момент законопроект еще не принят и находится на рассмотрении правительства.

zakreditom.com

Наследование по закону

Одним из указанных в ст. 1111 ГК РФ оснований для наследования выделен закон. В связи с этим на такое наследование распространяются и общие положения, предусмотренные гл. 61 ГК РФ.

Важно отметить, что при таком приобретении наследства имеется определенная специфика. Здесь можно выделить помимо установленной очередности требование об обязательных долях, а также наследование вымороченного имущества. Остановимся поподробнее на следующих аспектах.

Очереди наследников по закону

Как было отмечено ранее призываться к наследованию по закону возможно только при соблюдении определенной очередности наследников. Она определяется исходя из степени родства таких лиц с наследодателем (т.е. исходя из числа рождений, отделяющих родственников одного от другого). В частности, закон выделяет их в ст. 1142— 1145 ГК РФ:

  1. К наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители.
  2. Ко второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры (т.е. имеющие обоих или одного общего родителя — ст. 14 Семейного кодекса РФ), а также дедушки и бабушки.
  3. В третьей очереди выделяют дядей и тетей наследодателей, также полнородных или неполнородных.
  4. Среди последующих очередей выделяют соответственно четвертую (прадедушки и прабабушки), пятую (двоюродные внуки, внучки, дедушки и бабушки) и шестую (двоюродные правнуки, правнучки, племянники и племянница, дяди и тети).

При рассмотрении всех вышеназванных лиц, входящих в ту или иную очередь наследования по закону, возникает закономерный вопрос о том, а где же находятся такие родственники, как внуки и внучки наследодателя, их потомки, его племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры? Все очень просто, они наследуют по праву представления. Согласно положений ст. 1146 ГК РФ под ним понимается ситуация, когда любой наследник, указанный в очередях с первой по третью, умирает одновременно с наследодателем либо до момента открытия наследства (т.е. до него). Важно отметить, что в этом случае указанные лица наследуют вместе с той очередью, к которой относился их родитель, и его доля в наследстве переходит к потомкам в равных долях.

Помимо указанного, необходимо обратить внимание на таких лиц, как усыновители и усыновленные. Согласно ст. 14 СК РФ они являются близкими родственниками.

В то же время в случае наследования могут возникнуть следующие нюансы для данной категории субъектов. Об этом говорит ст. 1147 ГК РФ. Согласно п. 1 данной нормы эти лица приравниваются к кровным родственникам (или по происхождению). Т.е. наследование в этом случае осуществляется по общим правилам. Однако, усыновленные ил усыновители не имеют право быть наследниками своих «фактических» родителей или детей, за исключением случаев сохранения отношений с одним из таких родителей или родственниками по решению суда (п. 3 ст. 137 СК РФ, п. 3 ст. 1146 ГК РФ).

Еще одной категорией наследников по закону являются нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК РФ). К ним законодательно относятся лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды с 1 по 3 группу, в том числе с детства, а также несовершеннолетние лица (а обучающиеся из них по очной форме — до 23 лет соответственно (ст. 1088 ГК РФ)). Они могут наследовать как наравне с призывающимися наследниками, так и самостоятельно при их отсутствии, в качестве наследников восьмой очереди.

Для этих лиц имеется преимущество по сравнению с другими наследниками. Данное выражается в том, что они, относясь к любой очереди наследников, предусмотренных ст . 1143— 1145 ГК РФ, но не призывающейся к наследованию, могут наследовать наравне с теми, кто призывается к наследованию, если они:

  • нетрудоспособны ко дню открытия наследства;
  • находились на иждивении наследодателя;
  • и его срок составляет не менее одного года.

Помимо указанного нетрудоспособные иждивенцы могут быть наследниками, и не относиться при этом ни к одной из указанной очередей, однако, в этом случае для них в обязательном порядке появляется условие о совместном проживании с наследодателем.

Обязательная доля в наследстве

В ГК РФ закреплена такая норма, которая позволяет определенным лицам в любом случае получить часть от наследуемого имущества. В данном случае речь идет об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ). Унаследовать ее можно несмотря на составленное завещание, и предполагается, что такое имущество может переходить только таким лицам, как несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы наследодателя.

Размер обязательной доли для них составляет не менее половины доли, которая бы причиталась бы им при наследовании по закону. При этом в ее содержание включается все, что положено такому наследнику по любому основанию, в том числе стоимость завещательного отказа. Порядок выделения обязательной доли являются следующим:

  • из оставшейся незавещанной части имущества (даже в случае, когда это приводит к уменьшению долей иных наследников);
  • в случае, когда незавещанной части не хватает, то из завещанного имущества.

Срок наследования по закону

Ст. 1111 ГК РФ, как было отмечено ранее, выделяет два основания для осуществления наследования. При этом порядок его приобретения (гл. 64 ГК РФ) является общим и неизменным для каждого из них. Так, в соответствии со ст. 1154 ГК РФ, установлен срок для принятия наследства, который является равным шести месяцам. Его течение начинается со дня открытия наследства, или говоря иными словами, датой смерти гражданина либо признания его умершим в установленном порядке (ст. 1113— 1114 ГК РФ).

Для иных лиц, которые могут также призываться к наследованию, этот срок также составляет 6 месяцев, но течение его в этом случае начинается уже с момента, когда другие наследники отказались от принятия наследуемого имущества либо были отстранены от наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ. При этом важно отметить, что указанные сроки могут иметь и иные значения, как уменьшенные, так и увеличенные.

В первом случае, речь идет о ситуации, регламентированной п. 3 ст. 1154 ГК РФ, т.е. когда у наследника возникает право принятия наследства из-за отказа другого — срок может составлять всего 3 месяца. Увеличение срока для принятия наследства возможно только в случае его восстановления в судебном порядке или при письменном согласии на это иных наследников.

Для восстановления пропущенного срока в суде необходимо выполнение следующих условий:

  • наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства;
  • или такой пропуск был по иным уважительным причинам, и заинтересованное лицо обратилось в судебный орган в течение шести месяцев после их отпадения (тяжелая болезнь, длительная командировка).

Наследование по завещанию

Вторым определяющим основанием наследования является завещание. Согласно ст. 1118 ГК РФ под ним понимается односторонняя сделка, содержащая распоряжения в отношении имущества на случай смерти гражданина.

Он обладает полной свободой при его совершении. Это выражается в определении круга наследников, их долей, указания наследуемого имущества (даже когда оно может быть приобретено в будущем), подназначении иных наследников, возможностью возложения на них завещательного отказа и пр. Однако и эта свобода имеет некоторые ограничения — обязательная доля (ст. 1149 ГК РФ). Попытаемся разобраться подробнее в некоторых аспектах наследования по завещанию.

Виды завещаний

Глава 62 ГК РФ позволяет выделить следующие виды завещаний:

  • исходя из оформления: нотариально удостоверенное (ст. 1125 ГК РФ), приравненные к ним (ст. 1127 ГК РФ) и завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ);
  • по характеру участия нотариуса: закрытое и открытое (ст. 1126 ГК РФ);
  • в зависимости от того, в каких условиях оно совершается: обычное и в чрезвычайных ситуациях (ст. 1129 ГК РФ).

Охарактеризуем каждое из указанных видов завещаний:

  1. Нотариально удостоверенное (оно же совершаемое в обычных условиях или открытое) предполагает под собой его оформление собственноручно завещателем либо нотариусом с его слов. При этом удостоверение такой сделки нотариусом (т.е. проставление соответствующей надписи) осуществляется в соответствии с требованиями ст. 1125 ГК РФ, ст. 57 Основ законодательства о нотариате, Приказом Минюста России № 99 от 10.04.2002 г. «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствующих документах».
  2. К приравненным к нотариально удостоверенным завещаниям относятся те, которые составляются гражданами, находящимися на излечении в больницах, госпиталях, домах престарелых и инвалидов, в плавании на судах РФ, в разведочных, арктических, антарктических и иных экспедициях, в местах лишения свободы, а также в дислокациях воинских частей, где отсутствует нотариус. Во всех этих случаях завещание удостоверяется конкретным высшим должностным лицом соответствующего учреждения.
  3. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках кредитные организации) совершается непосредственно в отделении того банка, где открыт вклад или счет завещателя и удостоверяется соответственно служащим данного банка. Оно также приравнивается к нотариально удостоверенному завещанию, однако порядок его совершения регламентируется Постановлением Правительства РФ № 351 от 27.05.2002 г. «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».
  4. Закрытое завещание подразумевает под собой составление наследодателем соответствующего документа без предоставления возможности ознакомления с его содержанием, том числе нотариуса.
  5. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (т.е. положение, угрожающее жизни наследодателю) совершается в простой письменной форме без какого-либо удостоверения. Однако оно характеризуется краткосрочностью.

Порядок совершения завещания

Порядок его совершения предполагает следующие моменты:

  1. Простая письменная форма и нотариальное удостоверение путем проставления соответствующей надписи.
  2. Установление дееспособности гражданина — завещателя (п. 2 ст. 1118 ГК РФ).
  3. Разъяснение норм об обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
  4. Возможность, а иногда и обязательность, присутствия свидетелей, которые должны отвечать предъявляемым п. 2 ст. 1124 ГК РФ требованиям. Присутствие таких лиц подтверждается их подписями в данном распоряжении.
  5. Воля завещателя в отношении его имущества, наследников и пр. условий должна быть прописана им самостоятельно либо нотариусом с его слов. При этом необходимо указывать место и дату удостоверения, а подпись завещателя является обязательной (но в исключительных случаях может быть проставлена и другим лицом — п. 3 ст. 1125 ГК).
  6. Сохранение его содержания в тайности всеми вышеназванными лицами (ст. 1123 ГК).

При закрытом завещании помимо соблюдения общим правил (ст. 1118, 1124, 1149 ГК РФ) необходимо учитывать такие моменты, как (ст. 1126 ГК РФ):

  • отсутствие возможности у других лиц, в том числе нотариуса, на ознакомление с его содержанием;
  • передача такого завещания нотариусу осуществляется только в закрытом конверте и в присутствии двух свидетелей;
  • в соответствии с формой № 67 Приказа Минюста России № 99 от 10.04.2002 г. «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» нотариус запечатывает представленный конверт с завещанием в другой, на котором уже и проставляет необходимую надпись, и выдает свидетельство о принятии такого завещания.

Особенностью совершения завещания, приравненного к нотариально удостоверенному является наличие свидетеля, который также как и сам завещатель должен подписать его, и по возможности уполномоченное должностное лицо должно направить «волю» завещателя нотариусу по месту его жительства либо при его желании и существующей возможности непосредственно пригласить нотариуса для совершения необходимых действий.

Завещание, совершаемое при чрезвычайных обстоятельствах характеризуется только простой письменной формой и наличием двух свидетелей. При этом общие правила оформления присущи и ему.

Еще одной разновидностью завещания является распоряжение правами на денежные средства в банках. Порядок его совершения отличается от ранее рассмотренных видов, поскольку может быть оформлено в филиале конкретного банка, где у наследодателя имеется вклад или открыт счет. Удостоверение такого распоряжения осуществляется работников данной кредитной организации, когда оно совершено в письменной форме.

Исполнение завещания

После открытия наследства и оглашения имеющегося завещания у указанных в нем наследников возникает обязанность по его исполнению, когда не определен конкретный его исполнитель (ст. 1133 ГК РФ). Понятия исполнения завещания закон не дает, при этом под ним необходимо понимать ряд определенных действий лиц, направленных на непосредственную реализацию воли умершего человека, его распоряжений.

Такие действия могут быть возложены как на конкретных наследников, так и на специально назначенного завещателем исполнителем (ст. 1134 ГК РФ). Таким образом, душеприказчик может и не входить в число наследников. Обязательным требованием в этом случае является получение письменного согласия последнего на осуществление указанных функций либо он должен начать исполнять фактические действия в течение месяца после открытия наследства.

Необходимо отметить и тот факт, что душеприказчик действует строго в рамках завещания, что подтверждается соответствующим свидетельством, которое выдается нотариусом. Помимо этого, ГК РФ в п. 2 ст. 1135 определяет такие полномочия исполнителя, как:

  • обеспечение перехода имущества к наследникам;
  • принятие мер по его охране и управлению;
  • осуществить принятие денежных средств, которые причитались наследодателю и их передачу наследникам;
  • исполнение завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ);
  • требование от наследников исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ) или возложения;
  • ведение дел от своего имени, связанных с непосредственным исполнением завещания, в том числе в суде, госорганах и учреждениях.

Особое внимание следует обратить на завещательный отказ и возложение (ст. 1137, 1139 ГК РФ), поскольку они также могут непосредственно касаться самих наследников. Если говорить кратко, то под завещательным отказом понимается возложение на определенных наследников обязанности имущественного характера в пользу конкретных лиц. В этом случае речь идет уже об обязательственных отношениях с соответствующими правовыми последствиями в случае их неисполнения.

Право требования отказополучателем исполнения данной обязанности возможно в течение трех лет со дня открытия наследства, и оно не переходит к другим лицам. Исполнение завещательного отказа осуществляется наследником из стоимости перешедшего к нему наследству, но за вычетом долгов наследодателя, а также доли, если она для этого наследника является обязательной.

Завещательное возложение предполагает под собой установление такой обязанности (в том числе неимущественного характера), которая направлена на общеполезные цели. При этом, если такая обязанность носит имущественный характер, то на нее распространяются требования об исполнении завещательного отказа (ст. 1138 ГК РФ).

Признание завещания недействительным

Поскольку завещание относится к односторонней сделке, постольку на нее распространяются условия действительности, и как следствие этого, она может быть признана недействительной.

Ст. 1131 ГК РФ прямо указывает на то, что при нарушении предусмотренных законом норм завещание признается недействительным. При этом такая сделка может быть, как оспоримой, так и ничтожной (ст. 166 ГК РФ). Поэтому рассмотрим основания признания ее таковой.

  1. Завещание всегда совершается только дееспособным лицом, в противном случае она является ничтожной в силу ст. 171, п. 2 ст. 1118 ГК РФ.
  2. Несоблюдение формы и условий его совершения (ст. 1124, ст. 1126) влечет нарушение требований закона (ст. 168 ГК РФ).

Важно отметить в этом случае, что оспорить завещание возможно только по иску того лица, чьи права и законные интересы были нарушены им, но до момента открытия наследства данная процедура невозможна. Говоря иными словами, даже если заинтересованное лицо знает о том, что составленное завещание ущемляет его права, он не может обратиться в суд с соответствующим иском, пока не умрет наследодатель.

В то же время судом может быть признано недействительным как в целом завещание, так и его отдельные распоряжения (в этом случае, остальная часть завещания остается действительной).

Таким образом, следует сказать, что признание завещания недействительным по какому-либо из указанных оснований влечет такое последствие, как невозможность его применения. При этом заинтересованные лица могут наследовать имущества по завещанию, которое было составлено до этого либо по иному законному основанию.

Оформление наследства

Немаловажным вопросом в теме наследования является то, как правильно оформить наследство, поскольку здесь встречаются наиболее сложные моменты для восприятия. Сама процедура наследования предполагает открытие наследства, его принятие и получение соответствующего свидетельства. Все это подробно регламентировано гл. 61и 64 ГК РФ.

Открытие наследства

Для того, чтобы у наследников появилось правовое основание для оформления наследства, необходимо его открытие. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ оно всегда сопровождается смертью наследодателя либо признания его умершим в судебном порядке.

Открытие наследства имеет определенные характеристики, такие как дата и место. Датой является непосредственно день смерти либо вступление в законную силу решения суда, а также это может быть точная дата, указанная непосредственно в его содержании (ст. 1114 ГК РФ).

Местом является последнее место жительства умершего (ст. 20, 1115 ГК РФ). Если такие данные о наследодателе неизвестны, то оно определяется исходя из местонахождения наследуемого имущества.

Принятие наследства

Приобретение наследства, как правило, связано с его принятием в шестимесячный срок с момента его открытия (исключением является вымороченное имущество — п. 1 ст. 1152 ГК РФ). При этом оно может выражаться в подаче заявления нотариусу либо в совершении фактических действий, свидетельствующих о данном обстоятельстве (ст. 1153 ГК РФ). В то же время закон гласит о том, что такие действия, совершенные одним из заинтересованных лиц, не означают их совершения иными наследниками, сохраняя за ними право выбора.

Вышеназванный срок может отклоняться от указанных шести месяцев, как в большую, так и меньшую стороны (ст. 1154, 1155 ГК РФ). Важно отметить, что владельцем имущества наследник признается с момента открытия наследства вне зависимости от того необходима ли процедура регистрации и даты его фактического принятия.

При приобретении наследуемого имущества ГК РФ выделяет такое понятие как переход права на принятие наследства (или наследственная трансмиссия). Она подразумевает под собой ситуацию, когда призывающийся наследник умирает до момента принятия наследства, но после его открытия. В этом случае на «его место» приходят его наследники по закону или по завещанию (ст. 1156 ГК РФ).

Получение свидетельства о праве на наследство

Еще одним шагом при оформлении наследства является получение соответствующего свидетельства о праве на него. Здесь нужно отметить, что в соответствии со ст. 70 Основ законодательства о нотариате, а также ст. 1162— 1163 ГК РФ оно выдается наследнику нотариусом по месту открытия наследства в любой момент по истечении шестимесячного срока, установленного для принятия наследства (также может быть сокращен).

Выдача такого свидетельства осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица и предоставления им необходимых для этого документов. К таким документам можно отнести:

  • удостоверяющие личность заявителя (паспорт), представителя (а также подтверждающие его полномочия);
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие степень родства;
  • информацию о последнем месте жительства умершего лица;
  • документы на наследуемое имущество, а при необходимости и отчеты об его оценке;
  • квитанция об оплате соответствующей государственной пошлины;
  • иные документы.

nasledstvoved.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector